專利申請是為了保護我們的知識產權,大家都知道,專利申請一般都必須是一種創(chuàng)新。發(fā)明創(chuàng)造,需要有新穎性,創(chuàng)造性等,那么國際上對于發(fā)明創(chuàng)造都是怎么定義的,發(fā)明創(chuàng)造又有什么含義呢?
在我國專利法當中的所說的發(fā)明,每個國家的做法是有所不同的。一些國家的專利法從正面對“發(fā)明”作出定義,即規(guī)定哪些主題屬于專利法意義上的“發(fā)明”;一些國家的專利法從反面對“發(fā)明”作出定義,即規(guī)定哪些主題不屬于專利法意義上的“發(fā)明”。采用前一種做法的典型代表是美國和日本;采用后一種做法的典型代表是歐洲國家。
美國專利法第 100條的標題為“定義”, 其第(a) 款規(guī)定,“發(fā)明” 是指“發(fā)明或者發(fā)現(xiàn)”;第101 條的標題是“ 能夠被授子專利權的發(fā)明”,其條文是:任何人發(fā)明或者發(fā)現(xiàn)任何新的、有用的方法、設備、產品或者物質成分,以及對上述發(fā)明或者發(fā)現(xiàn)的新的、有用的改進,符合本法規(guī)定的條件和要求的,可以獲得專利權。上述定義產生于美國建立其專利制度之初,距今已有200多年的歷史,始終未作任何修改。

日本專利法第2條對發(fā)明的定義是:本法所稱“發(fā)明”,是指利用自然法則所作出的技術思想創(chuàng)造中具有一定高度的東西。
根據(jù)日本有關著作的解釋,所謂“自然法則”,包括自然界本來就存在的自然規(guī)律,例如牛頓發(fā)現(xiàn)的運動定律等,也包括人類通過經(jīng)驗總結出來的由一定起因而產生一 定后果的認識,即經(jīng)驗規(guī)律,但是不包括通過智力或者精神活動構想出來的規(guī)律(如繪圖方法、密碼編制方法等)、人為的規(guī)定(如金融制度、稅收制度、游戲方法等)、經(jīng)濟學規(guī)律、心理規(guī)律等。
所謂“技術”,是指為了達到一定目的而采用的具體手段,不論是工業(yè)上的還是文化上的,只要能夠實際應用即可。按照這種理解,文藝、體育以及其他領域都存在技術,例如演奏技術、投球技術、立法技術等,但是這些技術沒有利用“自然法則”,因此依照日本專利法第2條的規(guī)定不能被授予專利權。
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